• 8 (499) 390-5-777
  • 8 (926) 11-992-11
Главная Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Задайте вопрос юристу Юридического консалтингового центра «ПРОЦЕСС» при помощи формы запроса указанной ниже, и через 5-ть минут вы получите абсолютно бесплатный ответ в виде юридической консультации на свой электронный адрес. Если Вам сложно сформулировать вопрос, задайте его юристам по телефону 8 (499) 390-5-777 (многоканальный) или по телефону 8 (926) 11-992-11 (для Москвы и МО).



Произошло дорожно-транспортное происшествие, что мне делать? Страховая компания виновника выплатила мне страховку по ОСАГО, но этого не достаточно, чтобы восстановить автомобиль. Сумма ущерба больше, чем мне выплатила страховая компания. Как мне быть?
Довольно распространенная ситуация при дорожно-транспортном происшествии. Чаще всего у виновников ДТП оформлен только один полис ОСАГО, как показывает практика именно у виновников ДТП почему- то отсутствует КАСКО. Но Ваша ситуация не безнадежна. Вам необходимо обратиться в компанию, которая занимается оценкой, и оценить сумму ущерба. После нужно будет обращаться в суд с заявлением о взыскании с виновника ДТП суммы ущерба, за минусом суммы выплаченной страховой компанией. Вам нужно быть готовым к тому, что чаще всего у виновника ДТП нет денег на возмещение ущерба, и в этом случае Вам придется в суде ходатайствовать о наложении ареста на имущество должника.
смотреть комментарии
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Я не заключала договор с компанией по вывозу промышленных отходов, скажите, пожалуйста имеют ли они право меня оштрафовать? Могу ли я на своей земле закапывать мусор или сжигать в печке?
Здравствуйте. Сжигать или закапывать бытовые (твердо — бытовые) отходы запрещено. Они подлежат утилизации в зависимости от категории. КоАП РФ. Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
смотреть комментарии
Как правильно исполнить требования пристава при удержании алиментов?
Поскольку алименты на несовершеннолетних детей представляют собой периодические платежи, то на основании поступивших от судебного пристава документов бухгалтер обязан ежемесячно удерживать их сумму из заработной платы работника-должника и иных выплачиваемых ему доходов (ст. 109 СК, п. 3 ст. 98 Закона N 229-ФЗ). Но при этом необходимо помнить, что не все выплаты в данном случае принимаются в расчет. Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители и из которых производится удержание алиментов, содержатся в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 841 (далее — Перечень). Доходы, на которые не может быть обращено взыскание, перечислены в ст. 101 Закона N 229-ФЗ. Среди прочего, алименты не удерживают: — из пособий гражданам, имеющим детей, выплачиваемых за счет средств ФСС; — из материальной помощи, оказываемой в связи со стихийным бедствием или смертью члена семьи; — с компенсации за использование в служебных целях личного имущества; — с сумм страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, за исключением пособия по временной нетрудоспособности; — с выплат в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака; — с сумм возмещения командировочных расходов и т.д. В соответствии с п. 1 ст. 102 Закона N 229-ФЗ и п. 1 ст. 117 Семейного кодекса в случае, если алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, то помимо прочего бухгалтеру необходимо производить индексацию таковой пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленного в регионе проживания получателя. Если же в соответствующем субъекте РФ таковая не определена, за ориентир принимается прожиточный минимум, установленный в целом по Российской Федерации. При этом в соответствии со ст. 102 Закона N 229-ФЗ работодатель обязан издать приказ (распоряжение) об индексации. Удержанные суммы алиментов работодатель должен направить получателю не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты должнику заработной платы или иного дохода. Они могут быть перечислены по почте или на его расчетный счет. При этом перечисление или почтовый перевод производятся за счет должника. Информация, содержащая реквизиты, по которым следует перечислять (переводить) алименты, должна содержаться в документах, поступивших от судебного пристава. Если адрес получателя все же неизвестен, представители ФССП рекомендуют перечислять удержанные суммы на расчетный счет структурного подразделения территориального отделения службы судебных приставов. Информацию о произведенных удержаниях с приложением платежных документов о перечислении денежных средств взыскателю работодатель ежеквартально должен представлять судебному приставу. Согласно положениям разд. IV Методических рекомендаций соответствующее требование доводится до сведения лица, выплачивающего должнику зарплату и иные периодические платежи, в постановлении об обращении взыскания на данные выплаты.
смотреть комментарии
Как правильно уволить сотрудника компании если он является злостным неплательщиком алиментов?
По общему правилу удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. Однако вполне понятно, что работник, обязанный уплачивать алименты, может уволиться из компании до этого момента. Как следует из Письма ФССП России от 25 июня 2012 г. N 12/01-15257, увольнять таких работников нужно по особым правилам. В частности, об этом факте необходимо поставить в известность судебного пристава. При этом ему необходимо возвратить и соответствующий исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях. В нем бухгалтеру следует указывать: размер удержаний, удержанную сумму, номер платежного поручения (квитанции), дату перечисления, остаток задолженности. Отметка о произведенных удержаниях заверяется печатью организации и подписью бухгалтера.
смотреть комментарии
Подскажите, в какой сумме бывший муж должен оплачивать алименты на ребенка?
Согласно ст. 81 СК РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. Но вы можете взыскать алименты с бывшего мужа и в твердой денежной сумме. Согласно ст. 83 СК РФ, при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с п.2 настоящей статьи. http://processs.ru/
смотреть комментарии
От брака у меня есть несовершенно летний ребенок, был суд, на алименты она не подавала. Если суд не присудит мне алименты, надо ли мне их платить? Как платить алименты? Какой порядок содержания несовершеннолетних? Александр. Канск.
Согласно ст. 80 СК РФ. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при не предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при не предъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). http://processs.ru/
смотреть комментарии
Уплата государственной пошлины за госрегистрацию изменений, вносимых в устав акционерного общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Основные применимые нормы: — п. 1 ст. 45, ст. ст. 333.16 — 333.18, ст. 333.33 НК РФ; — ст. ст. 3, 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ). В ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ установлено, что государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, осуществляется при предоставлении документа об уплате госпошлины. Согласно ст. 3 данного Закона пошлина уплачивается в соответствии с НК РФ, в ст. 333.17 которого установлено, что плательщиками государственной пошлины признаются организации и физические лица, обратившиеся за совершением юридически значимых действий. Однако законодательством четко не регламентировано, кто именно должен оплачивать государственную пошлину за регистрацию изменений, вносимых в устав акционерного общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 2.1. Вывод из судебной практики: Государственная пошлина за госрегистрацию изменений, вносимых в устав акционерного общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, должна быть оплачена обществом либо лицом, уполномоченным на это надлежащим образом. Суды исходят из следующего: если применять п. 1 ст. 45 НК РФ совместно с положениями гл. 4 НК РФ, то документы на уплату налога должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а соответствующие суммы должны уплачиваться за счет средств налогоплательщика. Вместе с тем суды не исключают возможности оплаты государственной пошлины третьим лицом, при условии что общество уполномочило его на это. Судебная практика: Примечание: Приведенные ниже судебные акты касаются ООО, однако практика применима и к акционерным обществам. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.09.2008 по делу N А28-10277/2007-531/12 «…Судами также установлено, что Общество не представило в регистрирующий орган документ об уплате государственной пошлины. Из представленной в материалы дела квитанции об уплате государственной пошлины следует, что она уплачена не ООО «Рован», а Изместьевой Е.А. Между тем из пункта 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями его главы 4 вытекает, что платежные документы на уплату налога должны исходить от налогоплательщика и быть подписаны им самим, а уплата соответствующих сумм должна производиться за счет средств налогоплательщика. Доказательства, подтверждающие, что Общество уполномочило Изместьеву Е.А. уплатить государственную пошлину, в материалах дела отсутствуют. При таких обстоятельствах суды сделали правильный вывод о том, что у Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову отсутствовали правовые основания для принятия оспариваемого решения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица…»
смотреть комментарии
Лицо, полномочное подписывать заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в уставе акционерного общества и ЕГРЮЛ
Основные применимые нормы: -п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ); -ч. I Методических разъяснений по порядку заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, утвержденных Приказом ФНС России от 01.11.2004 N САЭ-3-09/16@ (далее — Методические разъяснения ФНС России); -Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» (далее — Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 439); -п. 6 Приказа ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее — Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@); -Постановление Правительства РФ от 30.05.2013 N 454 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РФ по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Постановление Правительства РФ от 30.05.2013 N 454). Согласно п. 2 ст. 18 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ представление документов для регистрации изменений в учредительные документы и (или) внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями его учредительных документов, осуществляется в соответствии со ст. 9 данного Закона. В пп. 1.3 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ указано, что при госрегистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель (учредители) юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления. В ч. I Методических разъяснений ФНС России указано, что заявителем при внесении изменений в учредительные документы и в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, является руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. Однако на практике регистрирующий орган может отказать в регистрации сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, мотивируя это тем, что заявителем может являться только лицо, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, хотя на момент подачи заявления единоличным исполнительным органом общества может быть уже иное лицо. Следует отметить, что Методические разъяснения ФНС России утратили силу в связи с тем, что с 04.07.2013 утратило силу Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 439 и вступил в силу Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, которым утверждены новые формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 1.1. Вывод из судебной практики: Заявление о внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени акционерного общества, полномочен подписывать новый единоличный исполнительный орган. Суды исходят из того, что права и обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, возникают с момента принятия решения общим собранием акционеров и прекращаются с момента принятия собранием решения о прекращении полномочий этого лица. Вследствие этого лицо уже не вправе без доверенности действовать от имени акционерного общества, в том числе подписывать заявление о внесении в государственный реестр сведений о новом единоличном исполнительном органе.
смотреть комментарии
Здравствуйте! Наша организация занимается ресторанным бизнесом. У нас есть сайт, на котором рекламируется алкогольная и табачная продукция. Подскажите, нужна ли надпись на сайте о том, что злоупотребление алкоголем и табаком вредит здоровью.
В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон N 38-ФЗ) реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10 процентов рекламной площади (пространства). Согласно п. 7 ст. 2Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (в том числе натуральное вино). На основании ч. 4 ст. 2 Закона N 38-ФЗ специальные требования и ограничения, установленные Законом N 38-ФЗ в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого Законом N 38-ФЗ установлены специальные требования и ограничения. В соответствии с п. 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 N 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, должна рассматриваться как реклама этого товара. Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что надпись о вреде алкоголя в меню в ресторанах не подпадает под действие требований ст. 21 Закона N 38-ФЗ (в частности, ч. 3 данной статьи), если он не является одновременно рекламой конкретной марки алкогольной продукции, в том числе не содержит товарных знаков, индивидуализирующих вино или его организацию-производителя. Следовательно, только на таком меню не требуется размещать предупреждающую надпись о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции. Что касается конкретного меню на сайте, то необходимо сделать предупреждающие надписи: — о вреде чрезмерного употребления алкоголя «Алкоголь вредит Вашему здоровью»; — о вреде курения т.к. в данном меню стр. 15 есть информация о продаже сигарет «Курение вредит вашему здоровью». Согласно ст. 3.п.1. ФЗ N 38 «О рекламе» реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
смотреть комментарии
Основания для отказа в регистрации изменений в устав акционерного общества и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Основные применимые нормы: — ст. 51 ГК РФ; — ст. ст. 23, 24 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ); — п. 50 Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного Приказом Минфина России от 22.06.2012 N 87н (далее — Административный регламент). Основания для отказа в государственной регистрации, в том числе изменений в учредительные документы и сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предусмотрены ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, а также п. 50 Административного регламента. Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, установленные п. 1 указанной статьи. За отказ, не соответствующий основаниям, которые перечислены в данной статье, неосуществление государственной регистрации в установленные сроки или иное нарушение порядка госрегистрации, предусмотренного Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ, должностные лица регистрирующих органов несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 24 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Кроме того, регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в госрегистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка государственной регистрации, допущенным по вине этого органа (п. 2 ст. 24 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). В связи с возможностью широкого толкования некоторых норм ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ на практике возникают многочисленные споры о том, какие нарушения могут являться основанием для отказа в государственной регистрации изменений в устав АО и сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Обращаем внимание, что с 30.06.2013 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», в соответствии с которым внесены изменения в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ. В частности, согласно п. 3 ст. 51 ГК РФ Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 N 439 регистрирующий орган обязан провести проверку достоверности данных, включаемых в ЕГРЮЛ, до госрегистрации изменений устава общества или до включения в ЕГРЮЛ иных сведений, не связанных с изменением устава. Также приведенный в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ перечень случаев, в которых регистрирующий орган вправе отказать в госрегистрации, дополнен пп. «к» — «р». Следует отметить, что согласно изменениям, которые внесены Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ в п. 7 ст. 51 ГК РФ, убытки, причиненные по вине регистрирующего органа незаконным отказом в госрегистрации общества, уклонением от госрегистрации, включением в ЕГРЮЛ недостоверных данных об обществе либо нарушением предусмотренного Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ порядка госрегистрации, подлежат возмещению за счет казны РФ. 1.1. Вывод из судебной практики: Регистрирующий орган вправе отказать в государственной регистрации изменения сведений об адресе общества при наличии подтвержденной информации о недостоверности представленных данных. Необходимо отметить, что арбитражная практика в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 разделяет понятия «адрес юридического лица» и «адрес, по которому осуществляется деятельность юридического лица». В предложенном выводе речь идет именно об адресе, указываемом для обеспечения связи с юридическим лицом. Таким образом, под недостоверностью адреса понимается его внесение в документы в отсутствие намерения использовать его в упомянутых выше целях.
смотреть комментарии
Здравствуйте. В нашем ресторане есть акция, которая даёт возможность получить скидку 15% именинникам. Одним из условий акции является наличие документа подтверждающего факт дня рождения в день посещения ресторана. Подскажите, можно ли делать копии документов посетителей ресторана (паспорта, водительского удостоверения), которым по условиям акции мы предоставляем скидку?
Когда Вы делаете копию паспорта посетителя ресторана, Вы осуществляете обработку персональных данных (сбор, запись, хранение). Обработку персональных данных может осуществлять только организация являющаяся Оператором. То есть Ваша организация должна быть внесена в реестр как Оператор по сбору персональных данных, и только при этом условии Вы сможете осуществлять обработку персональных данных (сбор, запись, хранение).
смотреть комментарии
Возможно, ли восстановить срок предъявления исполнительного документа к исполнению в случае его пропуска?
Восстановление пропущенного срока исполнительной давности возможно, если пропуск имел место по уважительной причине (тяжелая болезнь, беспомощное состояние гражданина и т.п.). Полагаем, что взыскателю ссылаться как на основание восстановления указанного срока на неграмотность (незнание закона) бессмысленно, поскольку этот срок указывается в самом содержании исполнительного документа, за исключением судебного приказа
смотреть комментарии
Я хотела спросить, может ли судебный пристав не дожидаясь решения суда арестовать имущество. Может ли он арестовать вещи к которым я не имею отношения. И могу ли я продлить время для оплаты года на три? У меня двое детей одному 6 лет, второму 6 месяцев, на работу могу выйти только через три года. Спасибо.
Без решения суда судебный пристав не имеет право накладывать арест на имущество т.к. исполнительное производство возбуждается только на основании решения. Судебный пристав может описать имущество, к которому Вы не имеет отношения, но в этом случае, надо исключать имущество из описи, путем составления заявления. У судебного пристава Вы может написать заявление о выплате долга в рассрочку.
смотреть комментарии
Отпускные выплачены работнику 28 октября, а исполнительный лист (штраф) поступил на предприятие 30 октября. Выплата з/п на предприятии 10 ноября. С какого числа мы должны начать удержания с 1 октября или с 30 октября? И на основании, каких законов?
Удержания с заработной платы производятся с момента получения организацией исполнительного листа. В силу ст. 137 Трудового кодекса РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. ФЗ «Об исполнительном производстве» Глава 11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ИНЫЕ ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА Статья 98. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина 1. Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях: 1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей; 2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей; 3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. 2. При отсутствии или недостаточности у должника заработной платы и (или) иных доходов для исполнения требований о взыскании периодических платежей либо задолженности по ним взыскание обращается на денежные средства и иное имущество должника в порядке, установленном главой 8 настоящего Федерального закона. 3.Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. 4. При перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов лица, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях. 5. О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должник-гражданин обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю. Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления 1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. 2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. 3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
смотреть комментарии
Здравствуйте! Отпускные выплачены работнику 28 октября, а исполнительный лист (штраф) поступил на предприятие 30 октября. Выплата з/п на предприятии 10 ноября. С какого числа мы должны начать удержания с 1 октября или с 30 октября? И на основании, каких законов? г. Волгоград
Удержания с заработной платы производятся с момента получения организацией исполнительного листа. В силу ст. 137 Трудового кодекса РФ удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. ФЗ «Об исполнительном производстве» Статья 98. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина 1. Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях: 1) исполнение исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей; 2) взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей; 3) отсутствие или недостаточность у должника денежных средств и иного имущества для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. 2. При отсутствии или недостаточности у должника заработной платы и (или) иных доходов для исполнения требований о взыскании периодических платежей либо задолженности по ним взыскание обращается на денежные средства и иное имущество должника в порядке, установленном главой 8 настоящего Федерального закона. 3. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе. Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, в трехдневный срок со дня выплаты обязаны выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю. Перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. 4. При перемене должником места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов лица, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи, обязаны незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный документ с отметкой о произведенных взысканиях. 5. О новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов должник-гражданин обязан незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю. Статья 99. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления 1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. 2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. 3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
смотреть комментарии
C моего счета снимают деньги судебные приставы. За что я не знал, пока не попал к ним в офис. То, что на меня есть исполнительный лист, я даже не догадывался. Меня никто не уведомил, точнее они пытались меня уведомить, но адрес моего проживания у них совершенно другой! И в итоге с меня сняли 7 с лишним тысяч, и по настоящее время продолжают снимать. Хотя долг закрыт был в декабре 2012 г. Что делать в данной ситуации?
Вам необходимо представить приставам документы, подтверждающие оплату по долгу. А разницу, если таковая имеется, истребовать с взыскателя, как неосновательное обогащение.
смотреть комментарии
Исковое заявление подано в суде. После было принято решение попытаться наложить арест на имущество должника (обеспечить иск). Какая сумма госпошлины оплачивается при подаче заявления об обеспечении иска в Арбитражном суде?
При подаче в арбитражный суд заявления о принятии обеспечительных мер уплачивается государственная пошлина согласно пп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ в размере 3 000 рублей. Государственная пошлина уплачивается по каждому заявлению об обеспечении иска, в том числе по делам о банкротстве, независимо от того, какое количество мер по обеспечению иска указал заявитель в одном заявлении. Если при подаче заявления об обеспечении иска государственная пошлина не уплачена Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении иска без движения
смотреть комментарии
Какую госпошлину я и мой несовершеннолетний ребенок должны заплатить нотариусу от стоимости квартиры, в которой мы прописаны и живем уже 10 лет, при вступлении в наследство? Собственником квартиры являлся мой муж (он умер),но не был там прописан. Квартира покупалась в браке и является совместным имуществом . Оформлена пенсия по потере кормильца на меня и ребенка
Согласно п. 22 ст. 333.24. НК РФ, за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: -за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию: детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей; Статья 333.38. НК РФ, предусматривает, что от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются: 1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных законом; 2) инвалиды I и II группы — на 50 процентов по всем видам нотариальных действий; 3) физические лица — за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований; 4) общественные организации инвалидов — по всем видам нотариальных действий; 5) физические лица — за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;
смотреть комментарии
Между арендатором и арендодателем был подписан договор аренды, помещения. С какого момента договор считается заключенным?
В соответствии с п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Согласно ст. 606 ГК РФ арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Из приведенной статьи следует, что права и обязанности сторон возникают с момента заключения договора. Однако судебная практика неоднозначна в решении вопроса о том, является ли договор аренды реальным или консенсуальным. Постановление ФАС Поволжского округа от 26.04.2013 по делу N А12-14106/2012 «…Судами установлено, что 03.06.2009 между ЗАО «Фроловское НГДУ» (арендатор) и ООО «С.Б.К. Бизон» (арендодатель) заключен договор аренды имущества, в соответствии с условиями которого арендодатель передает принадлежащий на праве собственности инструмент СБТ с левой резьбой, диаметром 2 7/8 в количестве 1500 м, во временное владение и пользование арендатору. А арендатор обязуется оплатить арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. Довод заявителя кассационной жалобы о реальности договора аренды имущества отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку договор аренды, будучи консенсуальным, считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, поэтому в настоящем споре факт передачи предмета договора аренды имущества — инструмента СБТ с левой резьбой «2 7/8», в количестве 1 500 м, относится не к обстоятельствам заключения арендной сделки, а к обстоятельствам ее фактического исполнения арендодателем, которые установлены судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения спора на основании совокупности представленных в материалы дела доказательств. Выводы суда апелляционной инстанции сделаны с правильным применением норм материального права на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств…»
смотреть комментарии
Добрый день! После смерти родителей в 1985 году, я остался единственным прописанным в квартире. Женившись, прописал супругу. В 2004 году родился ребенок, которого сразу не прописали. В 2006 году приватизировал квартиру на себя( есть отказ жены) вопросов про ребенка не задавали. Ребенка прописали в 2008 году. В 2010 развелись. Сейчас, мотивируя тем, что были нарушены права ребенка, жена хочет пересмотреть итоги приватизации в отношении 1/2 части квартиры в пользу ребенка. Возможно ли это?
Иными словами ваша жена хочет признать договор передачи жилья в собственность (приватизация) частично недействительным. Не вижу оснований для этого, так как на момент приватизации ребенок не был прописан в квартире, в связи с чем в приватизации не участвовал. Следовательно, его права ничем не нарушены.
смотреть комментарии
Мы заключили договор поставки (мы покупатели). Договор не оплатили, продукцию нам поставили. Договор поставки был заключен в 2006г. Сейчас нам предъявляют требования об оплате. Документов подтверждающих поставку нет. Как нам поступить? ООО «ЗЕВС» г. Москва
Статья 433. Момент заключения договора. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества(статья 224). Статья 200. Начало течения срока исковой давности 1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. 3. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. Поскольку отношения сторон не урегулированы договором, срок исполнения обязательства по поставке сторонами определен не был (п. 5.1. Договора), следовательно, право требования исполнения обязательства по оплате возникло у Поставщика с момента поставки Продукции, (с января 2007г.) с этого же момента начинается течение срока исковой давности. Статья 196. Общий срок исковой давности. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Статья 199. Применение исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Если документов подтверждающих поставку нет, то доказать обратное будет практически невозможно. Срок исковой давности пропущен.
смотреть комментарии
В качестве дачи используем дом с соседом. Нам принадлежит 1/4 дома и участка. Сосед запрещает проход к туалету и сараю, который расположен на удалении от нашей части дома. Сосед не адекватен, грозит применить физическое насилие. Обращения в полицию не помогают. Что делать?
Согласно ст. 247 ГК РФ Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. Таким образом, необходимо определить границы владения земельным участком.
смотреть комментарии
У меня есть земельный участок, я им не пользовался примерно лет пять. Приехав на участок, я обнаружил, что сосед огородил забором мой участок и присоединил его к своему участку. Пытался поговорить с соседом, но он считает, что участок принадлежит ему, так как я не пользовался земельным участком длительное время. Как мне быть в данной ситуации?
Скорее всего, Ваш сосед считает себя собственником на основании приобретательной давности, однако он ошибается. Согласно ст. 234 ГК РФ, лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). Если Вы не пользовались участком пять лет, то у Вашего соседа нет оснований для признания себя лицом, приобретшим имущество по приобретательной давности. Единственным вариантом для Вас остается подать исковое заявление в суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения и о демонтаже установленного забора. Не исключаю, что для этого Вам придется предварительно произвести строительную экспертизу…
смотреть комментарии
У меня было дело в районном суде по гражданскому делу. Дело было проиграно, но я считаю, что решение было не законным и не справедливым. В какой срок я могу подать апелляцию?
Согласно ст. 321 ГПК РФ, апелляционные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение. Апелляционные жалоба, представление, поступившие непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат
смотреть комментарии
Здравствуйте! У меня 2 х комнатная квартира, двое малолетних детей и очень огромный долг за квартиру 85 тысяч с этого месяца я оплатила за два месяца, но пришли с управляющей компаний и сказали что подают все равно в суд и у меня на все про все месяц но всю сумму я явно сразу не оплачу. Выселить могут, даже если платить частями пусть даже маленькими? Долг достался мне от моих родителей. Наталья г. Барнаул
Если квартира не муниципальная, а в собственности то выселить Вас не могут, в случае подачи иска можно просить суд рассрочить исполнение решения т.е. оплатить долг частями. Если квартира муниципальная, то Наймодатель согласно п. 4 подпункта 1 ст. 83 ЖК РФ может расторгнуть с Вами договор социального найма. 1. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в письменной форме проживающих совместно с ним членов его семьи в любое время вправе расторгнуть договор социального найма. 3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. 4. Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает; 3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; 4) использования жилого помещения не по назначению. 5. Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя. (ст. 83, «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 18.07.2011))
смотреть комментарии
Добрый день! Судом вынесено решение о взыскании по кредитному договору бешеной суммы солидарно с ООО и меня как поручителя физ лица. У меня ничего в собственности нет, у супруга тоже. Придут приставы и арестуют совместно нажитый телевизор и стиральную машину. Кто должен подавать иск о разделе совместно нажитого имущества? Приставы или банк? Мы с мужем живем отдельно. Может ли он не пускать приставов к себе, мотивируя отсутствием у них решения о разделе совместно нажитого имущества?
Если решение вынесено, то заявление о принудительном разделе совместно — нажитого имущества будет подавать пристав. Принудительно делить имущество пристав будет после того, как убедиться, что другого имущества не имеется…. Не пускать пристава, он не имеет права (сломают дверь и войдут.).
смотреть комментарии
Добрый день! У моего отца есть кредит, который он не выплачивает и банк собирается обратиться в суд. Отец проживает у моей мамы, но они в разводе и он там не прописан, при разводе раздела имущества не было, квартира на маме и сестре. Может ли суд присудить опись какого-либо имущества в квартире в чет долга?
Может. В ст. 446. ГПК РФ, что Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; семена, необходимые для очередного посева; продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении; топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество; призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник. 2. Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом. 3. Утратил силу с 1 января 2010 года. — Федеральный закон от 09.02.2009 N 3-ФЗ. О видах доходов, на которые не может быть обращено взыскание, см. также статью 101Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ.
смотреть комментарии
Мне был причинен материальный вред. Какие основания ответственности за причинение вреда?
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
смотреть комментарии
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как доказать причинение морального вреда? Людмила. г. Москва
Согласно статье 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные не имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Под физическими страданиями понимается физическая боль, мучения, испытанные потерпевшим в результате действий причинителя. Нравственные страдания — это страдания, относящиеся к внутренней, духовной сфере человека. Как правило, трудности в доказывании физических страданий возникают нечасто. Связано это с тем, что физические страдания, во-первых, сами достаточно очевидны, во-вторых, почти всегда легко доказуемы всевозможными письменными медицинскими свидетельствами. Под нравственными страданиями в смысле ст. 151 ГК РФ чаще всего понимаются не просто «волнения», «обида», «досада», а приобретённые в результате правонарушения изменения в психике пострадавшего. Психиатры здесь в первую очередь выделяют функциональные заболевания нервной системы, обусловленные внешними раздражителями, при которых происходит «срыв» деятельности головного мозга без каких-либо признаков его анатомического повреждения. Причиной заболевания является длительное, а порой и кратковременное, но сильное переживание (психотравма). К функциональным заболеваниям нервной системы ведут не любые конфликты и «неприятности», а лишь те, которые глубоко затрагивают интересы человека, вызывают у него стойкое чувство неудовлетворённости, обиды, эмоциональный стресс; причём одно и то же событие у кого-то вызовет нервный срыв, у кого-то — нет. Это зависит от характерологических особенностей личности, то есть от особенностей восприятия событий.
смотреть комментарии
Добрый день! С мужа через Арбитражный суд хотят взыскать долг по налогам фирмы, где он когда-то был директором. Муж инвалид, сейчас на пенсии, может ли быть взыскан долг с совместно нажитого имущества в браке?
Да, такое возможно. Согласно ст. 45 Семейного кодекса РФ, по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. 2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них. Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть. 3. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским законодательством. Обращение взыскания на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, производится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
смотреть комментарии
Мы купили квартиру. Эта квартира была получена продавцом по наследству. Недавно мне стало известно, что один из родственников продавца квартиры пропустил срок принятия наследства. Какие шансы у объявившегося родственника признать договор купли — продажи недействительным?
На самом деле, это не такая уж и редкая ситуация. В судах не мало, дел о признании договоров купли – продажи не действительным, причем по разным основаниям. Поэтому мы советуем всем обращать не к риэлторам, а к юристам специализирующихся на покупке и продаже недвижимости. В данной ситуации у нового объявившегося родственника путь один. Если пропуск срока для принятия наследства не большой, и у родственника есть уважительная причина, по которой он пропустил срок для принятия наследства, то по заявлению срок судом будет восстановлен. Следующим шагом, который он предпримет, будет признание договора купли-продажи недействительным. Если иск о признании договора купли-продажи недействительным судом будет удовлетворен, то по закону будет применена двусторонняя реституция. Вы как покупатель возвращаете продавцу квартиру, а продавец возвращает Вам деньги, уплаченные за квартиру.
смотреть комментарии
Здравствуйте! У подруги имеется 1/4 доля в приватизированной квартире. Собирается вступить в брак, в связи, с чем хотела бы узнать: как осуществляется наследование доли супруги в ее квартире?
Наследником доли, супруг являться не будет т.к. доля была получена по безвозмездной сделке (приватизация), а также до момента регистрации брака. Статья 36. Имущество каждого из супругов 1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.
смотреть комментарии
Жили бабушка и дедушка. Дедушка получил и приватизировал квартиру, но когда получал, дали большей площади двухкомнатную квартиру из-за того, что с ними проживал отец бабушки (тесть). У дедушки есть дочь (не совместная), она с отцом не зналась, но он ей помогал. Умер дед, завещания не оставил. Как будет делиться имущество: бабуле 50% или 75% (считать ли квартиру совместно нажитой?). Спасибо!
Квартира будет делиться между наследниками первой очереди (дети, супруг и родители наследодателя) т.е. это бабушка и дочь дедушки. Квартира не будет являться совместно нажитым имуществом, так как получена по безвозмездной сделки (приватизация).
смотреть комментарии
Подскажите, пожалуйста, мой отец продал по рукописной расписке в 2001г. дачу и отдал свидетельство на участок. Имею ли я сейчас на него права как наследник (то есть сын)? Должен ли был он взять письменное разрешение жены (на тот момент они находились в браке c 1986г.)? И законна ли была эта сделка вообще?
Договор купли-продажи недвижимого имущества должен быть зарегистрирован, на основании которого, должно быть выдано свидетельство о государственной регистрации права. Так как договор купли-продажи не был заключен и не зарегистрирован, то сделка Вашего отца является ничтожной. Как наследник вы сможете зарегистрировать права на данное имущество.
смотреть комментарии
Квартира в совместной собственности, оформлена на семью: бабушка, мать, отец, дочь, Бабушка-умирает. Что-то надо переоформлять? Светлана. Санкт-Петербург
Согласно ст. 1141 Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ части третьей. Статьей 1142 предусмотрено, что наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, наследники первой очереди имеют право обратиться с заявлением к нотариусу о принятии наследства умершей бабушки.
смотреть комментарии
Здравствуйте! Меня зовут Тяня, мне 16 лет. Помогите, пожалуйста! У меня пьющие родители. Моя двоюродная сестра хочет лишить их родительских прав и оформить попечительство на себя. Могут ли родители добровольно отказаться от своих прав? Что для этого нужно сделать? Будут ли сестре выплачивать деньги на моё содержание. Татьяна. Чебоксары.
Если Ваша сестра оформит на Вас опеку, то она будет Вашим опекуном и представителем. Чтобы лишить родительских прав необходимо составить заявление о лишении родительских прав в суд. Если есть, то приложите к заявлению документы подтверждающие, что Ваши родители не участвуют в Вашем воспитании (справка из школы), приложите документы, что они состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Согласно ст. 69. СК РФ Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций; (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
смотреть комментарии
Был поручителем у физ. лица, он скрылся и банк подал в суд, долг выплатил пол года назад, подав на рассрочку. Пришло уведомление об окончании исполнительского производства. Сегодня пришло еще одно постановление на взыскание круглой суммы с моей заработной платы. На суд повестки не было, решения суда я не видел, насколько понял банк подал на проценты за время рассрочки. Правомерны ли действия приставов, суда? Куда обращаться? С каким заявлением?
Действия банка о взыскании процентов правомерны, а сумма долга может быть взыскана приставами с любых видов заработка, в том числе и заработной платы, в процентном соотношении. Если вы не получали повестки и решение было вынесено без вашего участия у вас есть возможность обжаловать данное решение, при помощи жалобы. Статья 365 ГК РФ предусматривает, что к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
смотреть комментарии
Добрый день! В 2005 году выступил поручителем, через год заемщик перестал выплачивать кредит, еще через год он умер. Никаких писем, повесток не получал. Пришло письмо недавно от судебных приставов, исполнительное производство от апреля 2014 г по исполнительному листу от 2007 года. Правомерно ли это? Все-таки прошло столько лет.
Действия банка о взыскании процентов и суммы долга правомерны. Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Согласно ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Но Вам в любом случае надо ознакомиться с решением суда и проверить срок предъявления иска, который составляет 3 года. Если в решении суд допустил нарушения закона, Вы можете обжаловать решение. Срок предъявления исполнительного листа, также составляет 3 года. Вы также можете при оплате долга взыскать данную сумму с родственников умершего должника, ведь наверняка наследники уже вступили в наследство умершего…
смотреть комментарии
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации: Муж стал поручителем по кредиту одного из друзей. Это «друг» не выплатил кредит, и банк обратился в суд. Завели исполнительное производство в отношении мужа как поручителя. Всё это происходило до нашей росписи. Сейчас мы супруги, муж ничего не платил, т.к. официально не работал, у него есть собственность, доля в квартире на пополам с его матерью. Никаких уведомлений больше от судебных приставов мы не получали. Сейчас он работает официально и никаких санкций по поручительству не происходит. Сейчас мы решили брать квартиру в ипотеку. Могут ли на неё наложить арест ,если она будет оформлена в собственность на нас напополам. Распространяются ли на меня его исполнительное производство?
Добрый день! Обращение взыскание на долю в имуществе должника возможно. По практике судебные приставы сначала обращают взыскание на все виды заработка и на движимое имущество (бытовая техника, электроника и т.д.). На недвижимость обращается взыскание, в случае если движимого имущества не достаточно для возмещения долга. На второго супруга исполнительное производство не распространяется. Пристав может в принудительном порядке разделить совместно-нажитое имущество и обратить взыскание на долю супруга-должника.
смотреть комментарии
Супруг стал поручителем, последние 2-а года заемщик не платит, банк подал в суд, у мужу золотая кредитная карта сбербанка, позже узнали что на нее наложен приставами арест, имеют они на это право?
Действия приставов правомерны! Согласно статье 363 ГК РФ, (Ответственность поручителя). При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.
смотреть комментарии
К нам пришли сотрудники пожарной инспекции, составили протокол и т.п. Подскажите, кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности? ООО «Пирс» г. Саратов
Согласно ст. 39 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: — собственники имущества; — руководители федеральных органов исполнительной власти; — руководители органов местного самоуправления; — лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; — лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; — должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные выше, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
смотреть комментарии
Как делится имущество? Мама подала на развод и раздел имущества. Иски формлял адвокат, т.к. мама в документах не разбирается. На вопрос с какого времени прекращено ведение общего хозяйства мама ответила что с 2012 года отец по хозяйству ничем не помогал, т.е. физической и материальной помощи мама не получала. проживали они вместе,и мама приобретала на свои средства все продукты. Отец свои доходы тратил только на выпивку. Да и вообще так они всю жизнь жили. В иске адвокат так и написала что семейные отношения прекращены с 2012 года, проживают порознь. Теперь судья просит доказать что родители проживали вместе и вели общее хозяйство. Я- дочь с детьми проживала у родителей и были прописаны у них два месяца. Могу ли я быть свидетелем их совместного ведения хозяйства и какие ещё доказательства можно привести. Крупные вещи, техника и т.п. за этот период не приобреталась.
Вам нужен свидетель не заинтересованный в исходе дела, не являющийся родственником вашей семьи.

Статья 69. Свидетельские показания 1.

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.
2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства.
3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 1) представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора; (п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели — о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора; (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 344-ФЗ) 3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, — об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.
4. Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;
4) депутаты законодательных органов — в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;
6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации — в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.

Статья 70. Обязанности и права свидетеля


1. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда.
2. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации.
3. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени.
смотреть комментарии
Проживали с женой 3 года в моей квартире , взамен старого ремонта и мебели (моего ремонта и мебели) был сделан новый ремонт и куплена другая мебель и быт. приборы.Что то было подарено родителями супруги , что то было куплено на деньги подаренные нам на свадьбе.Может ли бывшая супруга при разводе претендовать на это имущество как на совместно нажитое ? Ведь я тогда получается останусь в пустой квартире , хотя въезжали мы в обжитую квартиру с мебелью и функционирующими быт. приборами.Спасибо.
Все, что приобретено в период брака является совместными имуществом, в том числе и мебель и средства потравленные на ремонт. Следовательно, ваша супруга имеет право на раздел совместного имущества по 1/2 доле.
смотреть комментарии
Добрый день! У меня есть вопрос по разделу имущества. Я нахожусь в браке с 1985 года. В 1996 году наше государственное предприятие преобразовалось в открытое акционерное общество где меня избрали директором данного общества. 1996 году наше акционерное общество выкупило у государство 49% акции от уставного фонда, 51% доля государства. Затем в 1998 году общим собранием акционеров было решено единогласно передать мне 25% акции (имущество) в дар безвозмездно за мои заслуги перед предприятием. Затем я был внесен в реестр акционеров. В 2006 году доля государство было продано на аукционных торгах другому гражданину. После торгов нас стало 3 акционера 25% акции у меня, 24% у другого и 51% у другого. 2007 году нами было подписано мировое соглашение в суде, где согласно протоколу общего собрания акционеров в 2007 году мне передали 25% имущества ОАО и само ОАО со всеми учредительными документами а акционеры с 51% и 24% выделяются с ОАО. Затем имущества были разделены согласно долями согласно разделительного баланса. Я подал документы на перерегистрацию ОАО. После регистрации ОАО я стал единственным акционером и где моя доля 25% конвертировалось 100%. После всего этого в 2010 году я ликвидировал ОАО, а все имущество(здания) пошел зарегистрировал в государственный реестр с ОАО на меня. Вопрос считаются ли мое имущество совместно нажитым? Может ли моя супруга претендовать на раздел имущества? Ведь я приобрел 25% акции в дар безвозмездно.
Совместно нажитым имуществом супругов признается недвижимое и движимое имущество, которое приобреталось и постепенно накапливалось супругами во время их проживания друг с другом, при этом не имеет значения, на кого оно зарегистрировано. Все полученное имущество по безвозмездным сделкам (дарение или приватизация), совместно- нажитым не является и разделу не полежит. Если в период брака вы произвели перерегистрацию имущества(здания) на свое имя, то при подаче иска Вашей женой на раздел имущества, Вам нужно будет доказывать, что все акции вам были переданы безвозмездно, а следовательно и имущество пропорционально долям от акций.
смотреть комментарии
Здравствуйте! Мне папа подарил машину в период брака (приобрел он её на собственные средства). Машина оформлена на меня. Будет ли претендовать Муж на неё при разделе совместно нажитого имущества при разводе? Спасибо!
Так как автомобиль приобретет (зарегистрирован на ваше имя) в период брака, то супруг может претендовать на данный автомобиль,так как совместно нажитым имуществом супругов признается недвижимое и движимое имущество, которое приобреталось и постепенно накапливалось супругами во время их проживания друг с другом, при этом не имеет значения, на кого оно зарегистрировано.Но если ваш отец подтвердит факт того, что автомобиль был приобретен им на личные средства и был подарен вам, то данное имущество не будет подлежать разделу как совместно нажитое.
смотреть комментарии
Какое имущество подлежит разделу при разводе? Подлежат ли разделу компьютер и золотые украшения, приобретенные во время брака? И какие документы необходимы для предоставления движимого имущества к разделу? Екатерина. Ростов-на-Дону.
Согласно ст. 34 СК РФ 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Документы предоставляемые при разделе совместно нажитого имущества это квитанции, чеки, товарные накладные и иные документы являющиеся подтверждением приобретения имущества.
смотреть комментарии
Нахожусь в стадии развода. В браке приобрели дом, оформлен на меня. Для этого я продала квартиру, которая была у меня в собственности до брака. Добавили совместных накоплений. Сделан ремонт своими силами: покраска, обои, двери, сайдинг, замена листового железа на крыше без замены лаг. Прописаны в доме я, муж, наша дочь. Муж претендует на 1/2 дома или 1-комн. квартиру. Какие перспективы у меня при разделе имущества? Муж оставил по дарственной все бывшей первой жене, однако с правом своего пожизненного проживания в ее квартире.
Все, что приобретено во время брака по возмездным сделкам ( купля — продажа) все делиться по 1/2 доле на каждого супруга. Все что по безвозмездным (дарение) является собственностью того супруга , на кого оформлено имущество. В остальном случае надо доказывать в суде, каким образом приобреталось имущество. Статья 34. Совместная собственность супругов 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Статья 36. Имущество каждого из супругов 1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Статья 38. Раздел общего имущества супругов 1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. 2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено. 3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность. 7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
смотреть комментарии
С какого срока после вступления в брак недвижимое имущество может считаться совместно нажитым?
Статья 34. Совместная собственность супругов 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. 2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 3. Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. Следовательно, недвижимое имущество считаться совместно нажитым с момента регистрации брака.
смотреть комментарии
Здравствуйте. У меня следующий вопрос — до брака у меня была своя квартира, сейчас я в браке и хочу заключить брачный договор с супругой о том, что при разводе она будет иметь право на 50% от моей квартиры и от будущих покупок недвижимости. Может ли она быть уверена, что после развода она может претендовать на 50% от моей личной квартиры и от общего нажитого имущества?
Ваша квартира которая была до брака, является только Ваши имуществом и при разводе не делиться. Читайте статью http://processs.ru/together-marital_property_of_spouses/ А брачный договор будет распространяться на имущество нажитое в период брака.
смотреть комментарии
Подскажите, мы в браке 26 лет, за это время нажито имущество, оформлено часть на имя мужа, часть на мое имя. У мужа от первого брака есть ребенок. В случае смерти одного из нас, имеет ли сын мужа право наследование на все совместно нажитое имущество или только на то которое оформлено на мужа, если нет завещания. И имеет ли он право на имущество оформленное на меня, в случае мой смерти. У нас в браке есть дети. Спасибо.
Ребенок может претендовать только на долю имущества отца при выделе этой доли из совместно нажитого имущества супругов. На Ваше имущество прав ребенок мужа не имеет.
смотреть комментарии
Добрый день. Я развожусь с мужем и встал вопрос о разделе дома, который принадлежал моей маме, прилегающего к нему участка (собственник мама) и хозяйственных построек, расположенных на нем (участке). Во время брака дом был реконструирован и улучшен (расширена кухня, пристроена комната, подсобное помещение и крыша над ними), а также возведены хозяйственные постройки (гараж и сарай), с помощью денежных средств моей мамы, моих средств и моего мужа. Перед смертью мама подарила (дарственная) мне этот дом уже в улучшенном и реконструированном виде со всеми хозяйственными постройками. Скажите, пожалуйста, что может суд присудить моему бывшему мужу? Может ли суд признать этот дом совместно нажитым имуществом? У него на руках остались квитанции по затратам на обустройства дома, а именно 300 тыс. руб. за привезенный кирпич и расписки в сумме 50 тыс. руб. за выполненные работы (кладка стен).
Здравствуйте! Всё, что получено одним из супругов во время брака в безвозмездном порядке (дарение) является его личным имуществом. Но если у Вашего мужа остались квитанции, которые подтверждают сумму затраченных Вами средств в браке, то он может потребовать половину от стоимости от затраченных средств.

Совместная собственность супругов

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество каждого из супругов

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Раздел общего имущества супругов

1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.

2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.

3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность. 7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.


смотреть комментарии
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, является ли совместно нажитым имуществом квартира, купленная одним из супругов до брака по договору купли-продажи, если свидетельство о собственности на эту квартиру получено уже в браке? Заранее спасибо!
Согласно статье 34 Семейного кодекса. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Согласно ст. 36 Семейного кодекса. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Следовательно, имущество приобретенное до брака одним из супругов является только его собственностью.
смотреть комментарии
Помогите, пожалуйста, разобраться: моя сестра три года прожила с парнем в одной квартире. Брак не заключали. В период их проживания вместе она купила ноутбук. Через неделю парень украл ноутбук. Она написала заявление в полицию, на что ей сказали, что это совместно — нажитое имущество, заявление приняли, но ноутбук искать не стали. Может ли ноутбук считаться совместно — нажитым, если они не были в браке? Если считается, то она тогда может рассчитывать на половину стоимости этого ноутбука? Забыла сказать парня моя сестра нашла и выяснилось, что ноутбук, купленный за 20 тыс. руб он продал за 4 тыс. руб
В связи с тем, что брак не зарегистрирован, ноутбук не является совместно нажитым имуществом. Факт приобретения ноутбука на совместные средства нужно доказывать в судебном порядке.
смотреть комментарии
Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, может ли быть признана в судебном порядке совместной собственностью квартира, приватизированная на мужа в период брака в 1992 г., в случае если эта квартира была до этого обменяна также в период брака в 1988 г., что значительно увеличило стоимость этого имущества с учетом сложившихся в данной местности цен и в последствии отремонтирована моим сыном от первого брака, который проживал в этой квартире? Мы с мужем проживали в моей квартире. После смерти мужа в апреле 2012 г. данная квартира унаследована по закону в равных долях мной и его дочерью от первого брака, которая никогда в квартире не проживала. В настоящее время я хотела бы оспорить завещание, на основании ст. ст. 256, 1150 ГК РФ определить доли в указанной квартире 75% и 25%, а также определить порядок пользования квартирой, который бы предоставлял мне право пользования квартирой с выплатой компенсации коммунальных платежей со собственнице. В квартире сейчас никто не зарегистрирован. Можете ли Вы представлять мои интересы?
Такая квартира не является совместно нажитым имуществом. Решение данного вопроса не зависит от указанных обстоятельств. Однако данная квартира может быть признана совместной собственностью супругов, если будет установлено, что в период брака за счет их общего имущества или имущества либо труда одного из них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этой квартиры. Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. В силу п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Приватизация жилых помещений — это бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан РФ, забронировавших занимаемые жилые помещения, — по месту бронирования жилых помещений. Такое определение содержится в ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее — Закон N 1541-1). Таким образом, приватизированное имущество не может рассматриваться как совместно нажитое супругами в период брака (см. Постановление президиума Московского областного суда от 17.01.2007 N 27, Обзор Кемеровского областного суда от 16.12.2003 N 01-19/415 «Обзор судебной практики рассмотрения судами дел с применением части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Но если в период брака в отношении приватизированной квартиры за счет общего имущества или имущества каждого из супругов либо труда одного из них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.), такая квартира может быть признана совместной собственностью супругов (абз. 3 п. 2 ст. 256 ГК РФ, ст. 37 СК РФ). При ответе на вопрос, зависит ли решение рассматриваемого вопроса от того, что другой супруг не был зарегистрирован в квартире или отказался от приватизации, необходимо заметить следующее. Таким образом, на жилое помещение, право собственности на которое возникло в период брака в связи с приватизацией такого помещения одним из супругов, не распространяется режим совместной собственности супругов, поскольку указанное помещение передается в собственность по безвозмездной сделке. При решении данного вопроса не имеет значения, что второй супруг не проживал в приватизируемом жилом помещении, поскольку он не имеет права на участие в приватизации. Если в процессе приватизации второй супруг отказывается от участия в приватизации, право собственности на жилое помещение у него не возникает.
смотреть комментарии
Какое имущество является личным имуществом одного из супругов? Как это подтвердить? Светлана, г. Москва
Существуют следующие виды личного имущества лица, вступившего в брак: — имущество, нажитое до вступления в брак; — имущество, полученное в дар; — имущество, полученное в порядке наследования; — имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам; — вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (п. 2 ст. 36 СК РФ); — исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Данными правами обладает супруг, являющийся, например, автором произведений; — доходы от использования личного имущества. К документам, подтверждающим право собственности на добрачное имущество, могут относиться: — договоры купли-продажи, дарения; — свидетельство о праве на наследство; — договор о приватизации недвижимости и др. Что касается определения размера добрачного имущества одного из супругов, то он, так же как и дата его приобретения, должен подтверждаться соответствующими документами либо свидетельскими показаниями.
смотреть комментарии
Является ли совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов в период нахождения в браке?
Такая квартира не является совместно нажитым имуществом. Решение данного вопроса не зависит от указанных обстоятельств. В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ), имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Приватизация жилых помещений — это бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан РФ, забронировавших занимаемые жилые помещения, — по месту бронирования жилых помещений. Такое определение содержится в ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее — Закон N 1541-1). Следовательно, приватизированное имущество не может рассматриваться как совместно нажитое супругами в период брака (см. Постановление президиума Московского областного суда от 17.01.2007 N 27, Обзор Кемеровского областного суда от 16.12.2003 N 01-19/415 «Обзор судебной практики рассмотрения судами дел с применением части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Но если в период брака в отношении приватизированной квартиры за счет общего имущества или имущества каждого из супругов либо труда одного из них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.), такая квартира может быть признана совместной собственностью супругов (абз. 3 п. 2 ст. 256ГК РФ, ст. 37 СК РФ). Также необходимо учитывать, что если супруг, имевший с другим супругом равные права на приватизацию, отказался от права собственности на приватизируемое жилье, то даже при разводе и переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу он сохранит вещное право постоянного бессрочного пользования жилым помещением и не может быть выселен (см. п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»).
смотреть комментарии
Здравствуйте! Скажите, является ли квартира, полученная по дарственной, совместно — нажитым имуществом?
Согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Следовательно, квартира, полученная одним из супругов во время брака в дар, является его собственностью.
смотреть комментарии
Состою в зарегистрированном браке. Живем раздельно. Имеются двое детей, один — несовершеннолетний. Имею переданную мне в дар моим отцом квартиру. При продаже этой квартиры и приобретении жилья в другом городе на средства от продажи будет ли это жилье считаться моей личной собственностью или совместной с супругом? Спасибо.
Если Вы продали подаренную Вам квартиру и приобрели на эти средства новую, то необходимо (при разделе имущества) доказать факт вложения денег от продажи подаренной недвижимости в приобретение новой недвижимости. А приобретенное новое жилье пока считается совместной собственностью супругов т.к. куплено во время брака.
смотреть комментарии
Я военнослужащий, выслуга более 25 лет, проживаю в служебной квартире. Хотел узнать имею ли я право расслужебить ее? Если да, то как это сделать по закону?
Да, если речь идет о служебном жилье, которое занимает гражданин, состоящий или состоявший в трудовых отношениях с организацией, которая финансировалась за счет средств Москвы, или органом гос. власти Москвы, то в том случае, если он состоит на учете нуждающихся в жилье (в улучшении жил. условий, в содействии города в приобретении жилья в рамках городских жилищных программ), то он имеет право требовать заключения с ним договора соц. найма (в том числе). Это регламентировано Постановлением Правительства г. Москвы № 711-ПП.
смотреть комментарии
На каких основаниях предоставляется квартиры сотрудникам полиции?

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» Статья 44. Право сотрудника полиции на жилищное обеспечение
1. Обеспечение сотрудника полиции жилым помещением осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Полиция имеет специализированный жилищный фонд, формируемый федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Сотрудник полиции, замещающий должность участкового уполномоченного полиции, не имеющий жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования, не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в должность обеспечивается служебным жилым помещением.


смотреть комментарии
Добрый день! Можете мне помочь в вопросе!? Двигаясь по трассе в результате ДТП (вылетел гравий из под колес машины) был поврежден капот (3 глубоких скола лакокрасочного покрытия, до металла). Обратился в страховую компанию по КАСКО со всеми полагающимися документами о ДТП. Но мне отказали из за пункта в договоре который не является страховым(Повреждение ТС, вызванное естественным износом (вследствие эксплуатации), в том числе точечное повреждение лакокрасочного покрытия без повреждения детали(сколы)). Является ли данный отказ правомерным?
Если факт дорожно-транспортного происшествия был зафиксирован сотрудниками ДПС или был составлен в момент повреждения в присутствии свидетелей, то это не естественный износ, а повреждение транспортного средства. Следовательно, такой отказ не законный.
смотреть комментарии
Помогите пожалуйста… В пути следования междугороднего автобуса произошла авария, в результате которого погиб пассажир на иждивении которого находилась жена (инвалид 2 группы ) и двое несовершеннолетних детей. Жена обратилась в страховую компанию о возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Страховая организация установила, что погибший направленный в командировку, не успел приобрести проездной билет на рейсовый автобус. При таких обстоятельствах погибший не может быть субъектом отношения по страхованию. Обоснованы ли доводы страховой организации?
Согласно ст. 800 ГК РФ, Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика. На основании главы 59 ст. 1064 ГКРФ, 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. Таким образом, ответственность будет нести либо водитель, если его вина установлена или организация, которая осуществляла перевозку, независимо от того, приобретался билет или нет.
смотреть комментарии
Добрый день! У меня работа по совместительству, я более 2-х лет на 2(двух) работах, по 1 ставке и там и там. Выплата по декретному больничному листу будет производиться с двух мест? И сами декретные мне должны выплачивать с двух мест работы или же только с одного-основного? Могу ли я после 1,5 лет выйти на одно место работы, а в другом также оставаться в декрете?

Начиная с 1 января 2007 г. пособие по временной нетрудоспособности подлежит оплате по каждому месту работы. Такой порядок оплаты пособий установлен Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».

Для получения пособия работник может потребовать, чтобы в соответствующем учреждении здравоохранения ему выдали несколько больничных листов — по числу мест работы.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в своем письме от 11 января 2007 г. N 80-ВС разъяснило, что лечебные учреждения обязаны выдавать внешним совместителям несколько больничных листков — для предъявления по каждому месту работы. При этом на лицевой стороне листка нетрудоспособности должна быть сделана надпись «внешний совместитель».

Приказом от 16 марта 2007 г. N 172 Минздравсоцразвития России утвердило новую форму бланка больничного листа.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам начисляются как по основной работе, так и по совместительству с учетом особенностей расчета, определенных п. 2 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

п. 2, 21, 22 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а ежемесячное пособие по уходу за ребенком — страхователем по одному месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица и исчисляются исходя из среднего заработка, определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие.
2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

2.2. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему либо в соответствии с частью 2 настоящей статьи страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие, либо в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

2) Можете, если это разные работодатели.


смотреть комментарии
Какая ответственность предусмотрена законодательством за не оформление трудовых отношений? ООО «Самсей» г. Москва

Статья 9. ТК РФ, регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. Согласно статье 16Трудового кодекса Российской Федерации отношения между работником и работодателем возникают на основе заключенного между ними трудового договора, который закрепляет юридическую связь субъектов трудового права, регулируемую государством посредством норм трудового права. В силу статьи 67 указанного Кодекса трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (в ред. Постановления от 28.12.2006 N 63) Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 ТК РФ). При этом следует иметь в виду, что представителем работодателя в указанном случае является лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по найму работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК РФ) и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой договор с этим работником надлежащим образом.

Статья 5.27. КоАП РФ Нарушение законодательства о труде и об охране труд.

Нарушение законодательства о труде и об охране труда — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, — влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Однако возникает проблемная ситуация. Поскольку, приступая к работе по поручению представителя работодателя или с его ведома, гражданин, как правило, не знает о полномочиях должностного лица, осуществляющего прием на работу.

Узнать стоимость услуги — http://processs.ru/labor-legal-relations/


смотреть комментарии
Какие штрафные санкции предусмотрены за непредставление налоговой декларации? Альбина ООО «Сигма»

Согласно с. 119 НК РФ Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Письмо УФНС России по Москве от 29.02.2016 № 24-15/019268

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО

от 29 февраля 2016 года № 24-15/019268

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве, рассмотрев обращение, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ (далее — Кодекс) при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном названной статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Таким образом, в случае если неправильное заполнение налоговой декларации по НДС повлекло за собой налоговые последствия в виде занижения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налоговым законодательством за непредставление в установленный срок налоговой декларации статьей 119 Кодекса установлена ответственность в виде взыскания штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Кроме того, за представление налоговой декларации по НДС не в полном объеме (без раздела 7) налогоплательщик за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, может быть привлечен к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Кодекса.

Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса
С.С. Громова


смотреть комментарии